经典法律案例分析结课论文
对大学生盗窃案的思考与解读
专业班级:会计15班姓名:张洛宁学号:013121536
被告人李波与代兴平、余波二人(均在逃)经共同预谋入室进行盗窃。2011年2月24日凌晨2时许,李波持一支,伙同代兴平、余波二人翻窗进入某橡胶厂职工宿舍阮开慧家中。三人刚偷到一件毛衣即被人发现。惊慌之下,代兴平和余波二人打开阮家房门逃脱,被告人李波未能逃出,遂于阮家门后躲藏,被阮开慧之女许凌钮发现。情急之下持打伤阮开慧,并将阮推倒在沙发上夺门而出。被盗的外衣一件被弃于阮家门口。
贵阳市云岩区人民检察院指控被告人犯抢劫罪,向贵阳市云岩区人民法院提出公诉。指控称,被告人李波为抗拒抓捕而当场使用暴力,其行为已由盗窃转化为抢劫,要求法院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十九条,对李波依法惩处。被告人李波对公诉机关指控其参与盗窃及盗窃中右手持抢之事实供认不讳,辩称其没有用打或威胁过被害人,行为不构成抢劫罪。贵阳市云岩区人民法院经公开审理,认定被告人李波伙同代兴平、余波二人翻窗人室盗窃,被发现后携推开失主逃跑被抓获的事实。同时查明,被盗的一件外衣无估价鉴定。贵阳市云岩区人民法院经审理认为:被告人李波以非法占有为目的,伙同他人采取翻窗入室的手段,秘密窃取他人财物,属盗窃行为。被失主发现后,所盗外衣弃于门边,
系盗窃未遂。被盗外衣无有关机构估价鉴定,但可以认定其盗窃一件外衣达不到盗窃数额较大的起点额。被告人李波在抗拒抓捕过程中,手持支推开失主后夺门而逃,其行为属情节显著轻微,危害不大,故不认为是犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第十三条“一切危害国家主权、领士完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动众集体所有财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑
罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微,危害不大的,不认为是犯罪。”和第六十四条“违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收”之规定,贵阳市云岩区人民法院于2011年8月16日作出刑事判决如下:
一、被告人李波无罪。
二、被告人李波作案用一支予以没收销毁。
一审判决后,被告人李波服判。贵阳市云岩区人民检察院不服,向贵阳市中级人民法院提出抗诉。抗诉称,被告人李波在持行窃被失主发现后,为抗拒抓捕而当场使用暴力,行为危害程度大、情节恶劣,应当依照帅华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条之规定认定为抢劫罪。一审判决以被告人李波的行为系情节显著轻微,危害不大为由,不认为被告人李波的行为是犯罪,属认定事
实有误、适用法律不当,确有错误。
贵阳市中级人民法院二审审理后查明事实与一审查明事实一致。二审审理后认为:被告人李波伙同他人持人室秘密窃取公民财物,被失主发现后,为抗拒抓捕,持威胁并打阮开慧一下并将阮推倒后夺门逃跑,其行为应以抢劫罪论。原判认定事实清楚,审判程序合法,但适用法律有误,对被告人李波作无罪判决不当,应予纠正。贵阳市云岩区人民检察院抗诉有理,应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条、第六十三条之规定,于2011年11月16日刑事判决如下:
一、维持贵阳市云岩区人民法院(2011)云法刑初第543号判决中的第二项,即被告人李波作案用一支予以没收销毁。撤销第一项,即被告人李波无罪。
二、被告人李波犯抢劫罪,判处有期徒刑3年,并处罚金人民币l000元。
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「分歧意见」
1、一种意见认为,被告盗窃被失主发现后,所盗外衣弃于门边,系盗窃未遂。被盗外衣无有关机构估价鉴定,但可以认定其盗窃一件外衣达不到盗窃数额较大的起点额。被告人李波在抗拒抓捕过程中,手持支推开失主后夺门而逃,其行为属情节显著轻微,危害不大,故不认为是犯罪。
2、认为被告人的行为系“盗窃转化为抢劫”,并已构成抢劫罪。
本案被告人李波伙同他人持人室进行盗窃,被发现后为抗拒逮捕而用持的手推打失主逃脱后被抓获的事实清楚。然而,李波所盗物品不过一件外衣,盗窃金额显然达不到构成盗窃罪的“数额较大”,即盗窃罪尚不能构成。那么,能否对其适用1997年《刑法》第二百六十九条“被告人犯盗窃、、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒逮捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条(注,即抢劫罪条款)的规定定罪处罚”的规定呢?
关于盗窃转化为抢劫的认定,1979年刑法第一百五十三条和1997年刑法第二百。十九条有着相同的规定。1988年3月16日、最高人民检察院在关于如何适用刑法第一百五十三条的批复(88高检会(研)字第3号)中指出:“在司法实践中有的被告人实施盗窃、。抢夺行为,虽未达到‘数额较大’,但为窝藏赃物、抗拒逮捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,情节严重的,可按照刑法第一百五十三条的规定,依照刑法第一百五十条抢劫罪处罚;如果使用暴力或以暴力相威胁情节不严重、危害不大的,不认为是犯罪。”
在两高未作出新的解释前,人民法院在适用1997年刑法第二百六十九条时仍应当遵循这一司法解释。虽然被告人李波盗窃数额未达到“数额较大”,但其伙同他人持人室盗窃,为抗拒逮捕
用持的手推打失主,属当场使用暴及以暴力相威胁,情节是严重的,故一审法院认定情节显著轻微。
危害不大显属不当。对被告人李波的行为,仍应按照盗窃转化为抢劫来认定,并适用1997年刑法第二百六十九条和第二百六十三条之规定定罪量刑。
3、被告人李波的行为是否系“人室抢劫、持抢劫”,并依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第(一)项、第(七)项的规定“处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产”?存在不同的两种意见:
一种意见认为,既然是“入户”盗窃中被人发现、为抗拒逮捕而当场使用暴力或者以暴力相威胁,就应当按“人户抢劫”论处。因为被告人的暴力和暴力相威胁行为发生在户内,即使发生在户外,亦是犯罪现场的延伸。又因其系“持”入户实施盗窃时转化为抢劫,由于“持”威胁行为系其当场使用暴力或者以暴力相威胁的重要方式,故亦应按“持抢劫”论处。
另一种意见认为,新刑法实施以来,除本案的入户(持)盗窃转化为抢劫外,单纯的持盗窃转化为抢劫、公共交通工具上盗窃(包括。抢夺)转化为抢劫等案件在审判实践中已非少见,尤以入户盗窃转化为抢劫为众。此类案件在法律适用上与本案均有着相同的问题,如何正确适用法律,应当紧密结合案情予以分析,不能一概论之,即不能均认定为“入户抢劫、持抢劫或者在公共交通工具上抢劫”而适用相应的条款,也不能均不予认定。因为这类案件案情往往十分复杂,审理中仍应当从行为人的主观故意(单纯的盗窃、抢夺故意还是能偷就偷、不能偷就抢)、犯罪情节(使用暴力和暴力威胁的手
段、程度)、危害后果(盗窃、抢夺金额大小,暴力危害后果、社会影响等方面加以分析,必须充分领会刑法第二百六十三条。第二百六十九条的立法原意,确实做到罚当其罪和罪刑相一致,避免量刑的畸重或畸轻。由于被告人李波持入户的目的系盗窃,并无抢劫故意。被告人系在盗窃中被人发现巨同伙均已逃离现场的情形下为抗拒逮捕、逃离现场而实施了持打击(非射发子弹)被害人的暴力手段,其性质虽转化为抢劫,但与典型意义上的“人户抢劫”和“持瘦小腿的最快方法
抢劫” 有明显的质的区别。如果按照“人户抢劫”和“持抢劫”量刑则明显过重,不符合“罪刑相一致” 的原则,结合本案的具体实际分析,对被告人李波应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款“处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金”的规定予以量刑。
「评析意见」
杨怡资料一、被告人李波是否构成抢劫罪?
我们认为,被告人李波不构成抢劫罪。第一、盗窃行为转化为抢劫行为,行为人在主观也随之发生转化,即由单纯侵犯他人财产权益的故意,转化为侵犯他人人身权利的故意。但本案被告人李波没有侵犯他人人身的故意,而是为了逃跑,在仓皇逃跑中,推打了户主,但没有针对失主使用暴力或以暴力相威胁。
第二、1988年3月16日、最高人民检察院在关于如何适用刑法第一百五十三条的批复(88高检会(研)字第3号)中指出:“在司法实践中有的被告人实施盗窃、。抢夺行为,虽未达到‘数额较大’,但为窝藏赃物、抗拒逮捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,情节严重的,可按照刑法第一百五十三条的规定,依照刑法第一百五十条抢劫罪处罚;如果使用暴力或以暴力相威胁情节不严重、危害不大的,不认为是犯罪。”从本案的客观行为来看,被告人李波未能逃出,遂于户主阮家门后躲藏。阮开慧之女许凌钮发现后,即将手中的文具盒朝李波砸去。被告人李波右手持打击阮开慧左手膀一下,并将阮推倒在沙发上后打开房门逃出。其情节也属轻微。那么,按照上述司法解释,被告人李波则不构成犯罪。李波是否构成犯罪,将在后面讨论。但我们至少可以说,李波不能构成抢劫罪。应当注意的是,我们说李波不构成抢劫罪,并不是因为盗窃数额未达到较大标准,而是主客观均发生转化的性质。
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第三、认为李波构成抢劫罪,但认为李波不属于“入户抢劫”的判决是错误的。
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